?

Log in

ФНС полагает: нотариально удостоверять нужно принятие решения не только общим собранием, но и единственным участником ООО. Речь идет лишь о решениях увеличить уставный капитал общества.



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 24 февраля 2016 г. N ГД-3-14/743@

Федеральная налоговая служба, рассмотрев интернет-обращение, сообщает следующее.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 30 марта 2015 года N 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" статья 17 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" дополнена пунктом 3, в соответствии с которым факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

При этом исходя из целей принятия Федерального закона от 30 марта 2015 года N 67-ФЗ - обеспечение достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей положения пункта 3 статьи 17 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", по мнению ФНС России, применимы к решению об увеличении уставного капитала общества, принятому как общим собранием участников общества, так и единственным участником общества.
 
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО

http://youarex.ru/info/news/edinstvennyy-uchastnik-ooo-reshil-uvelichit-ustavnyy-kapital-nuzhno-zaverenie-notariusa/

Чтобы правильно составить исковое заявление в арбитражный суд, необходимо неукоснительно следовать правилам, содержащимся в ст.125 АПК РФ. Условно, любой иск можно разделить на три части: вводную...





Чтобы правильно составить исковое заявление в арбитражный суд, необходимо неукоснительно следовать правилам, содержащимся в ст.125 АПК РФ. Условно, любой иск можно разделить на три части: вводную, описательную (где вы излагаете суть) и резолютивную (ваши требования).
В вводной части искового заявление (справа) необходимо указать наименование арбитражного суда, в который вы подаете иск. Для того, чтобы понять в какой арбитражный суд вам следует обращаться, необходимо определить подсудность в соответствии с требованиями со ст.34-38 АПК РФ. Как правило, иски предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства ответчика. Но бывают и исключения. Например, если место нахождения или место жительства ответчика неизвестно, иск может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения имущества ответчика либо по его последнему известному месту нахождения или месту жительства в РФ. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества и т.д. Исключений из общего правила не так много, но они есть и в данном вопросе их все необходимо учитывать.
Ниже нужно прописать сведения о сторонах процесса: истце, ответчике либо ответчиках – если их несколько, а так же о третьих лицах, если они имеются по вашему делу. Сведения об истце должны быть максимально полными. Это значит вам следует указать наименование истца и его место нахождение, если истцом является гражданин - его место жительства, дату и место его рождения, а так же место его работы или дату и место его государственной регистрации в качестве ИП. Не забудьте так же написать номера телефонов, факсов, адреса электронной почты. Сведения об ответчике должны содержать его наименование, а так же его место нахождение или жительства. Желательно так же указать контактную информацию для связи - телефоны, факс и адрес электронной почты. Важным этапом составления искового заявления будет определение цены иска, при условии если данный иск подлежит оценке. Цену иску следует указать так же в водной части искового заявления.
В описательной части искового заявления необходимо изложить суть дела и обстоятельства, на которых основаны ваши исковые требования, указать, в чем, по вашему мнению, состоит нарушение ваших прав и интересов. Помните, что ваши утверждения и требования, не должны быть голословными, их необходимо подтверждать соответствующей доказательственной базой, документами, официальной перепиской, ссылками на статьи закона и иных правовых актов. Желательно так же подкрепить свою позицию в суде решениями судов по аналогичным спорам, что сыграет вам только на руку в данном процессе.
В обязательном порядке в иске нужно отразить расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы. Помните, если договором или законом предусмотрена необходимость соблюдения с вашей стороны досудебного (претензионного) урегулирования спора, в тексте искового заявления следуют упомянуть о надлежащем исполнении вами данного процессуального момента с приложением подтверждающих документов. Не забудьте так же, указать сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска.
Имейте в виду, что помимо вышеперечисленных сведений, в иске вы вправе указать любую иную информацию, если она необходима для правильного и своевременного разрешения данного спора. В иске могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц. Помните, что описательная часть искового заявления пишется в свободной форме, каких-либо строгих требований к форме изложения текста законодательством не предусмотрено. Однако, все же не следует пренебрегать негласными правилами, которые выработались в ходе судебной практики. Текст искового заявления должен быть изложен последовательно, конкретно, понятно и по возможности кратко.
Резолютивная часть искового заявления, как правило, начинается со слова, «прошу», которое пишется по центру строки. Ниже необходимо перечислить основные требования к ответчику. Если вы предъявляете иск к нескольким ответчикам – то требования должны быть сформулированы к каждому из них. В конце следует указать перечень документов, приложенных к исковому заявлению в соответствии с требованиями ст.126 АПК РФ. Исковое заявление необходимо подписать. Это может сделать как сам истец, так и его представитель при наличии соответствующей доверенности. Не забудьте так же поставить дату.
Помните, что исковое заявление, составленное с нарушениями требований закона, может повлечь неприятные последствия. В таких случаях судья отказывает в принятии искового заявления, а вам придется устранить все выявленные судом недостатки и заново обращаться в суд. Однако, не забывайте о том, что недостаточно просто соблюсти все формальности при составлении данного документа. Очень важно, чтобы иск не просто выражал вашу позицию, но и был юридически обоснован. Тогда вероятность успешного разрешения дела в вашу пользу значительно повышается.

http://youarex.ru/info/articles/kak-sostavit-iskovoe-zayavlenie-v-arbitrazhnyy-sud/
На практике возникает ряд проблемных вопросов, связанных с определением подсудности. Несмотря на достаточно простые правила, сформулированные законодателем и закреплённые в положениях процессуального законодательства, судебными органами достаточно часто допускаются ошибки в установлении суда, правомочного разрешать спор, что, в свою очередь, влечёт отмену судебных постановлений.



    В соответствии со ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишён права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
   На практике возникает ряд проблемных вопросов, связанных с определением подсудности. Несмотря на достаточно простые правила, сформулированные законодателем и закреплённые в положениях процессуального законодательства, судебными органами достаточно часто допускаются ошибки в установлении суда, правомочного разрешать спор, что, в свою очередь, влечёт отмену судебных постановлений. Ещё больше сложностей возникает при совершении судами действий по передаче дела в другой суд в рамках ст. 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
    Все гражданские дела с точки зрения их родовой подсудности делятся на четыре типа: одни дела подсудны по первой инстанции мировым судьям, другие — районным судам, третьи - верховным судам республики, областным, краевым судам, городским судам городов Москвы и Санкт-Петербурга судам, суду автономной области, судам автономных округов, четвертые - Верховному Суду Российской Федерации.
    Если говорить о родовой подсудности, то она определяется характером (сущностью) дела, предметом спора, в том числе субъектным составом материального правоотношения.
    По родовой подсудности происходит отграничение компетенции мировых судей от районных судов по рассмотрению дел по первой инстанции, районных судов от компетенции судов субъектов Федерации и последних — от компетенции Верховного Суда Российской Федерации.
    Родовая подсудность в современных условиях является действующим видом подсудности (ст.ст.23-27 ГПК РФ)
    В качестве признака определения подсудности, кроме рода дела, выступает также территория, на которой функционирует конкретный суд. Признак территории, на которой функционирует суд, позволяет правильно определять, какому из однородных судов подсудно данное дело.
    Этот вид подсудности называется территориальной (местной) подсудностью. Правила территориальной (местной) подсудности позволяют распределять гражданские дела для рассмотрения по первой инстанции между однородными судами.
   Согласно теории гражданского процессуального права, территориальную подсудность можно разделить на следующие виды: общая территориальная подсудность, подсудность по выбору истца (альтернативная), исключительная подсудность, договорная подсудность и подсудность по связи дел.
    Общее правило территориальной подсудности (общая территориальная подсудность) регулируется ст. 28 ГПК. Согласно этому правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется по месту нахождения организации.
    В соответствии с правилом территориальной подсудности происходит определение конкретного суда, в который следует обращаться с иском (заявлением). В норме заложен
принцип интереса, а именно: лицо, заинтересованное в защите своего права, предъявляет иск в том суде, на территории юрисдикции которого находится ответчик.
    Альтернативная подсудность (подсудность) по выбору истца (заявителя) означает, что дело подсудно не только суду по месту нахождения ответчика, но и другому суду, указанному в законе. Согласно закону, когда дело подсудно нескольким судам одного уровня, выбор суда для рассмотрения и разрешения дела принадлежит истцу (заявителю) (ст. 29 ГПК РФ).
    Смысл правил альтернативной подсудности состоит в том, чтобы создать дополнительные благоприятные правовые гарантии для стороны, нуждающейся в судебной защите нарушенного или оспариваемого права, в выборе суда. В правилах альтернативной подсудности учитываются особые обстоятельства, связанные с повышенной охраной прав и интересов лиц, нуждающихся в судебной защите.
    Нормы об исключительной подсудности разумны и направлены на обеспечение в максимальной степени благоприятных условий для своевременного и правильного рассмотрения дел, названных в данной статье, поскольку облегчается как собирание доказательств по делу, так и решение других вопросов процесса. Так, документы, касающиеся строений, находятся в Бюро технической инвентаризации (БТИ) по месту нахождения строения, доказательства, касающиеся земельных участков, также находятся в учреждениях местной администрации района деятельности суда.
    Нормы об исключительной подсудности направлены и на то, чтобы обеспечить реализацию вынесенного по делу судебного решения тем судом, где находится объект спора, провести регистрацию, например, недвижимости в том районе, где вынесено решение. Сторонам предоставляется возможность определенного маневра в интересах либо истца, либо ответчика. Соглашение о подсудности может включаться в виде отдельного положения гражданско-правового договора (контракта), заключенного между сторонами и являющегося объектом рассмотрения суда. Стороны могут обменяться также письмами, телеграммами, иными фиксируемыми способами передачи информации и определить территориальную подсудность.
    Соглашение сторон о подсудности может быть выражено и в ходатайствах, заявляемых перед судом, о передаче дела, например, по месту жительства истца.
    Договорная подсудность создает много преимуществ для сторон, дополнительные удобства, поскольку законом предусмотрено их право самим избирать наиболее удобный в территориальном отношении суд.
    Заключенное соглашение о подсудности в равной мере обязательно для сторон. Изменение условий договора одной из сторон не допускается. Закон не предусматривает права стороны в одностороннем порядке изменить условия договора о подсудности.
    Подсудность по связи дел предусмотрена ст. 31 ГПК. В судебной практике нередки такие ситуации, когда в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения объединяются несколько самостоятельных требований. Подсудность таких дел регулируется специальными правилами, не совпадающими с правилами общей, альтернативной и исключительной подсудности.
    Возможность объединения нескольких заявленных требований в одно производство обусловливается обстоятельствами объективного характера, объективной связью. Например, иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется по месту жительства или нахождения одного из ответчиков по выбору истца. Это правило в известной мере аналогично правилам, предусмотренным в ст. 29 ГПК.
    Различие состоит лишь в том, что альтернативная подсудность применяется, когда истец обращается в суд с одним требованием к ответчику, применение же подсудности, предусмотренной ст. 31 ГПК, предполагает предъявление нескольких связанных между собой требований.
    Подобная связь двух самостоятельных требований имеет место при предъявлении встречного иска, иска третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора. Поэтому оба иска независимо от своей подсудности предъявляются в суде по месту рассмотрения первоначального иска (ч. 2 ст. 31 ГПК).
    Гражданский иск как средство защиты прав потерпевшего от совершения преступного деяния, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по общим правилам подсудности.

http://youarex.ru/info/articles/pravila-podsudnosti-v-grazhdenskom-protsesse/

Правила подсудности

Первичным этапом любого судебного процесса считается подача искового заявления. Верное определение подсудности несомненно поможет сберечь нам не мало ценного времени. Каковы же наши действия? Мы начинаем бороздить по просторам интернета с поиском информации о том, как выглядит исковое заявление, что оно должно содержать и в какой суд его подать?



Первичным этапом любого судебного процесса считается подача искового заявления. Верное определение подсудности несомненно поможет сберечь нам не мало ценного времени. Каковы же наши действия? Мы начинаем бороздить по просторам интернета с поиском информации о том, как выглядит исковое заявление, что оно должно содержать и в какой суд его подать?


Нередко на практике существует не мало сложностей с определением подсудности в Арбитражном процессе.  В представленной статье попробуем разобраться что такое подсудность, каких видов она бывает и “с чем ее едят”.


Применительно к арбитражной судебной системе под подсудностью понимают распределение между судами дел, подведомственных арбитражным судам.


Т.е. это отнесение к конкретному арбитражному суду дела, которому надлежит его рассматривать в силу своих полномочий.


АПК устанавливает правила определения подсудности, в зависимости от ее вида.


В арбитражном процессе можно выделить два вида подсудности: родовую (предметную) и территориальную (пространственную).


Для начала рассмотрим родовую подсудность. В таком роде подсудности за основу распределения принимается уровень арбитражного суда в системе.


Родовая подсудность позволяет разграничить дела между арбитражными судами различного уровня. Особенностью организации системы арбитражных судов считается то, собственно, что при наличии в данной системе судов четырех уровней лишь только суды двух из них наделены полномочиями по рассмотрению дел в качестве судов первой инстанции — арбитражные суды субъектов Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, за исключением споров, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ (ч. 2 ст. 34 АПК). Т.е. при нарушении наших законных прав первично мы должны подать исковые заявление именно в эти суды.


К подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ относятся: дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, не соответствующих закону и затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; экономические споры между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, между субъектами Российской Федерации. В данный суд мы подаем исковое заявление, только если наш спор попадает под компетенцию Высшего Арбитражного Суда РФ.


Территориальная подсудность. Само понятие говорит само за себя. Основой данного вида является принцип территориальности. Логично будет поделить территориальную подсудность на следующие виды:


— общая подсудность (общее правило);


— альтернативная подсудность (по выбору истца);


— исключительная подсудность (подсудность строго определенному арбитражному суду);


— договорная подсудность (по соглашению сторон).


Общее правило территориальной подсудности заключается в том, что дело должен рассматривать тот арбитражный суд, который действует на территории где непосредственно находится ответчик. То есть определение подсудности дела тому или иному арбитражному суду напрямую зависит от места нахождения организации или от места жительства гражданина, которые являются ответчиками по делу.


В ст. 26 АПК РФ установлены случаи, когда истец может выбрать по своему усмотрению тот арбитражный суд, в который он хотел бы обратиться за защитой своего права, то есть предъявить иск в арбитражный суд по своему выбору. Фактически речь идет о так называемой альтернативной подсудности.


В ч. 1 ст. 26 АПК РФ предусмотрено, что если в деле участвуют ответчики, находящиеся на территориях разных субъектов РФ, то иск может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения одного из ответчиков. Истец вправе сам выбрать, в какой арбитражный суд ему при этом обратиться, то есть истцу предоставляется право определить территориальную подсудность спора.


Исключительная подсудность представляет собой такую подсудность, при которой исключена возможность для определенной категории дел применять иные правила подсудности, чем те, которые содержит АПК РФ непосредственно для этих категорий дел. Нормы об исключительной подсудности сформулированы как изъятие из общего правила территориальной подсудности. При этом выбор арбитражного суда для рассмотрения казуса от воли или желания истца по делу не зависит.


Предусмотренное в ст. 30 АПК РФ правило о договорной подсудности допускает возможность изменения территориальной подсудности, установленной в ст. 25 АПК РФ, и альтернативной подсудности, то есть подсудности по выбору истца, предусмотренной ст. 26 АПК РФ, по соглашению сторон.  В данном случае важным обстоятельством является тот факт, что стороны по делу могут заключить письменное соглашение (договор), в котором определяют тот суд, которому они передадут на рассмотрение возникший спор. При этом надо учитывать, что исключительная подсудность изменению по соглашению сторон не подлежит.


В заключении хотелось бы отметить, что ошибка в определении подведомственности или подсудности повлечет за собой неблагоприятные последствия для заявителя. Поэтому правильное определение подсудности имеет большое значение для успешного начала судебного процесса.

http://youarex.ru/info/articles/pravila-podsudnosti/
С 30 декабря вступила в силу норма, согласно которой юрлицу, не подавшему первичные статистические данные, грозит штраф от 20 тыс. до 70 тыс. руб.

До указанной даты штрафовали только должностных лиц. Сейчас их также могут привлечь к административной ответственности, но размер штрафа увеличился: по новым правилам он составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (ранее - от 3 тыс. до 5 тыс. руб.).

Как для должностных лиц, так и для организаций за повторное нарушение введена ответственность в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и от 100 тыс. до 150 тыс. руб. соответственно.

Напомним, что периодичность и срок предоставления первичных статистических данных указаны на бланках форм федерального статистического наблюдения.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 13.19 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Принят
Государственной Думой
15 декабря 2015 года

Одобрен
Советом Федерации
25 декабря 2015 года

Статья 1

Внести в статью 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 13.19. Непредоставление первичных статистических данных

1. Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 декабря 2015 года
N 442-ФЗ

http://youarex.ru/info/news/za-nepodachu-statotchetnosti-nakazyvat-budut-strozhe/
В соответствии со статьей 59 АПК РФ Граждане вправе вести свои дела в суде лично, либо через представителей.



Институт представительства в Арбитражном суде регламентируется в главе 6 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации.


В соответствии со статьей 59 АПК РФ Граждане вправе вести свои дела в суде лично, либо через представителей.


Очень часто Заявители присутствуют в суде вместе с представителями. В заседании заявители и представители пользуются одинаковыми правами.


Нормы АПК не устанавливают специальных требований к представителям. В качестве представителей граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут выступать как адвокаты, так и иные оказывающие юридическую помощь лица.


Полномочия представителя в обязательном порядке оформляются доверенностью. Для представителей физических лиц доверенность подлежит нотариальному удостоверению. Для юридических лиц возможно предоставление доверенности, удостоверенное уполномоченным лицом (индивидуальный предприниматель, генеральный директор компании, лицо, наделенное уставом правом выдачи доверенности).


Существует ряд ограничений к лицам, представляющим интересы в арбитражном суде. Так Представителями в арбитражном суде не могут быть судьи, арбитражные заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда. Данное правило не распространяется на случаи, если указанные лица выступают в арбитражном суде в качестве представителей соответствующих органов или законных представителей. Представителями в арбитражном суде не могут быть лица, не обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством.


Представителю предоставляются права на совершение от имени, представляемого им лица осуществлять процессуальные действия, за исключением следующих:


подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление

заявления об обеспечении иска,

заявления о передаче дела в третейский суд

полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска

изменение основания или предмета иска

заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам

передача своих полномочий представителя другому лицу (передоверие)

подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам

обжалование судебного акта арбитражного суда

получение присужденных денежных средств или иного имущества

Права на указанные выше действия возможно осуществлять Представителю только в случае, когда оны явно указаны в доверенности. Данные ограничения исключают возможность злоупотребления Представителем своих действий (бездействия).

http://youarex.ru/info/articles/predstavitelstvo-v-arbitrazhnom-sude/
Таможенным кодексом Таможенного союза предусмотрена декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза, который подтверждает соответствие требованиям безопасности к продукции и ее соответствия законодательству стран, входящих в Союз.




Таможенным кодексом Таможенного союза предусмотрена декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза, который подтверждает соответствие требованиям безопасности к продукции и ее соответствия законодательству стран, входящих в Союз.


В настоящее в него входят помимо России, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия (с учетом изменений, внесенных Договором о Евразийском экономическом союзе с переименованием от 29.05.2014).


Для данного документа утверждена единая форма, которая применяется на всей территории всех стран-участниц, не имеет степеней защиты и подлежит оформлению в соответствии с порядком, предусмотренным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии.


Декларация о соответствии действительная на территории всех государств, вошедших в союз, а после декларирования продукция может быть выпущена на территории Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации.


Наличие декларации в обязательных случаях предусмотрено, если соответствующая продукция подпадает под декларирование по требованиям соответствующих технических регламентов Союза.


Она является обязательным документом и имеет такую же юридическую силу, как и сертификат соответствия. Если законодательством предусмотрено декларирование продукции, то до момента предоставления таможенным органам зарегистрированной декларации выпуск продукции в обращение не предусмотрен.


Именно на декларанта, предоставившего данный документ, возложена ответственность за безопасность продукции, а также ответственность за достоверность и полноту информации, предусмотренной в декларации.


Вместе с тем возможность принять декларацию на собственных мотивированных основаниях безопасности указана в каждом техническом регламенте Таможенного союза. Такие требования могут быть предусмотрены в том числе исходя из характера декларируемого товара. В качестве доказательств признаются результаты проведенных проверок (испытаний), получаемых аккредитованными лабораториями.  


Совместными соглашениями установлены сроки действия зарегистрированной декларации о соответствии, который определяется в зависимости от применяемой декларантом схемы декларирования и особенностей товаров, в отношении которого представлен документ. В любом случае, данный срок не может превышать пяти лет.

При этом, в соответствии с требованиями технических регламентов, как сама декларация, так и обосновывающие ее материалы должны в обязательном порядке быть сохранены заявителем в течение десяти лет по истечении срока действия декларации.

http://youarex.ru/info/articles/deklaratsiya-o-sootvetstvii-tekhnicheskomu-reglamentu-tamozhennogo-soyuza/
Для регистрации достаточно представить договор аренды помещения, достоверность которого не опровергнута. Такой договор свидетельствует о том, что по этому адресу с юрлицом можно осуществлять связь. Данный вывод, сделанный судом на основании аналогичной позиции ВАС РФ, применим как к АО, так и к ООО.






АС Восточно-Сибирского округа 09.10.2015 вынес занимательное Постановление по делу N Ф02-5512/2015, в котором указаны следующие обстоятельства: Обществом в инспекцию для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, представлено заявление о государственной регистрации.
Регистрирующим органом принято решение об отказе в государственной регистрации юридического лица на основании подпункта «р» пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации.
Отказ регистрирующего органа мотивирован тем, что в представленном на государственную регистрацию заявлении сведения относительно адреса постоянно действующего исполнительного органа общества недостоверны.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 No 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», необходимо принимать во внимание, что регистрирующий орган на основании пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации вправе отказать в государственной регистрации при наличии подтвержденной информации о недостоверности представленных сведений об адресе юридического лица.
При этом перечень обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недостоверности адреса юридического лица, не является исчерпывающим.
Как следует из пункта 2 указанного постановления, о недостоверности названных сведений может, в частности, свидетельствовать заявление собственника соответствующего объекта недвижимости (иного управомоченного лица) о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу данного объекта недвижимости.
При наличии данного обстоятельства, сведения об адресе юридического лица считаются недостоверными, если заявитель не представил в регистрирующий орган иные сведения (документы), подтверждающие, что связь с юридическим лицом по этому адресу будет осуществляться.
Судами установлено, что до принятия спорного решения, в регистрирующий орган представлена дополнительная информация о заключении обществом договора аренды нежилого помещения. Достоверность этого документа инспекцией не опровергнута.
При таких обстоятельствах суды правильно исходили из того, что инспекция не доказала наличие оснований для применения подпункта «р» пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации, следовательно, неправомерно отказала в государственной регистрации представленных сведений.

http://youarex.ru/info/news/yurlitso-mozhno-zaregistrirovat-po-novomu-adresu-vopreki-vozrazheniyam-sobstvennika-pomeshcheniya/
7 октября 2015 года в Государственную думу внесен проект Федерального закона N 895685-6, в котором временем открытия наследства планируется считать не день смерти (как сейчас), а момент смерти.



7 октября 2015 года в Государственную думу внесен проект Федерального закона N 895685-6, в котором с 1 января 2016 года временем открытия наследства планируется считать не день смерти (как сейчас), а момент смерти.
По мнению разработчиков законопроекта, в случае смерти граждан в один день это позволит лицу, которое умерло позже, стать наследником первого умершего.
Новое правило предлагается применять только в ситуации, когда можно установить момент смерти каждого гражданина. В противном случае сохранится действующее правило: если граждане умерли в один день, считается, что смерть наступила одновременно и они не являются наследниками по отношению друг к другу.
Представляется, что изменения коснутся наследников таких лиц. Например, размер наследуемого имущества супруга, который умер первым, будет меньше, чем размер имущества супруга, умершего позже.

http://youarex.ru/info/news/grazhdan-budut-priznavat-naslednikami-drug-druga-dazhe-esli-oni-umerli-v-odin-den/
7 октября 2015 года в Государственную думу внесен проект Федерального закона N 895685-6, в котором временем открытия наследства планируется считать не день смерти (как сейчас), а момент смерти.



7 октября 2015 года в Государственную думу внесен проект Федерального закона N 895685-6, в котором с 1 января 2016 года временем открытия наследства планируется считать не день смерти (как сейчас), а момент смерти.
По мнению разработчиков законопроекта, в случае смерти граждан в один день это позволит лицу, которое умерло позже, стать наследником первого умершего.
Новое правило предлагается применять только в ситуации, когда можно установить момент смерти каждого гражданина. В противном случае сохранится действующее правило: если граждане умерли в один день, считается, что смерть наступила одновременно и они не являются наследниками по отношению друг к другу.
Представляется, что изменения коснутся наследников таких лиц. Например, размер наследуемого имущества супруга, который умер первым, будет меньше, чем размер имущества супруга, умершего позже.

http://youarex.ru/info/news/grazhdan-budut-priznavat-naslednikami-drug-druga-dazhe-esli-oni-umerli-v-odin-den/

Latest Month

April 2016
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by yoksel